Наследование по закону в зарубежных странах и некоторые коллизионные вопросы наследования
(Деханов С. А. Измайлова Н. А.) ("Бюллетень нотариальной практики", 2012, N 5) Текст документа
НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И НЕКОТОРЫЕ КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ
С. А. ДЕХАНОВ, Н. А. ИЗМАЙЛОВА
Деханов С. А. профессор кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин Российской государственной академии интеллектуальной собственности, доктор юридических наук.
Измайлова Н. А. помощник нотариуса.
Исследуя вопросы наследственных отношений, К. П. Победоносцев отмечал, что "понятия, обычаи и законы разных народов представляют величайшее разнообразие. Они так тесно связаны с внутренними условиями местного воззрения и развития, что нет возможности определить общими чертами порядок наследства". -------------------------------- Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Ч. 2: Права семейные, наследственные и завещательные // http://civil. consultant. ru/ elib/books/ 16/page_74.html.
Зародившись на почве семейного и родового строя, отмечает И. А. Покровский, - наследование на первых порах имеет характер некоторого естественного и частной волей неотменимого порядка. Наследниками являются естественно и необходимо те лица, которые ближе к покойному в порядке патриархального родства. Порядок призвания к наследованию определяется, таким образом, самым порядком родства это последнее составляет естественный закон наследования, и в этом смысле можно говорить, что в древнейшее время существует только наследование по закону - hereditas legetima. Этот законный порядок вначале стоит выше всякой частной воли и имеет характер неотменимости. К этой эпохе в истории всякого народа может быть применено изречение, которым характеризуется древнее германское право: "Solus dues heredem facere potest non homo" - "Только бог может сделать наследником, а не человек". -------------------------------- Покровский И. А. История римского права. М. Статут, 2004. С. 490.
Римское право оказало решающее воздействие на формирование системы наследования в Западной Европе. И в этой связи весьма важными являются слова Р. Иеринга, произнесенные им в его знаменитой работе "О духе римского права": "Три раза Рим диктовал миру законы. Три раза приводил народ к единству: в первый раз, когда римский народ был еще в полной силе, - к единству государства, во второй раз после того, как этот народ уже исчез, - к единству церкви, в третий раз - вследствие усвоения римского права в средние века - к единству права в первый раз - внешним принуждением, силой оружия, два другие раза - силой духа. Всемирно-историческое значение и призвание Рима, схваченные одним словом, составляют преодоление принципа национальности на идею всеобщности. Плодом первой борьбы, которую Рим победоносно выдержал, было установление единства Древнего мира. Плодом второго - всемирное владычество, которое осуществил Рим, было религиозное и нравственное воспитание всех народов. Римский народ уже давно исчез, а новые народы приняли свои законы от Рима.
Что касается разнообразия в правовом упорядочении наследственных отношений в современных европейских странах, то оно прежде всего заложено в самом факте существования двух ветвей правового регулирования - англосаксонской и романо-германской систем. Их основное различие состоит в том, что институт наследования в системе англо-американского и романо-германского права рассматривается по-разному: - в первом случае как система норм, регулирующих отношения, связанные с исполнением администратором (или исполнителем завещания) функции распределителя наследственного имущества - во втором - как система норм, регулирующих правопреемство наследников в отношении прав и обязанностей умершего. Доктрина и практика стран общего права исходят из того, что при наследовании имеет место исчезновение юридической личности умершего и ликвидация его имущества при этом осуществляется сбор причитающихся ему долгов, оплата его долгов, погашение его налоговых и иных обязанностей. Указанная процедура именуется администрированием (administration) и протекает под контролем суда. Наследники же получают право на чистый остаток (net estate). Как подчеркивают английские авторы Дж. Чешир и П. Норт, "обязанность администратора состоит в том, чтобы распределить имущество между теми, кому оно принадлежит на правах выгодоприобретателей". При такой квалификации перехода имущества по наследству не может идти речи, например, об ответственности наследников по долгам наследодателя, которая представляет собой типичный институт в правовых системах, воспринявших римскую модель наследования. -------------------------------- Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учеб. пособие / Под общ. ред. В. В. Безбаха и В. К. Пучинского. М. 2004. С. 650 - 651 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Ч. 3 (постатейный) / Отв. ред. Л. П. Ануфриева. М. 2004. С. 1 - 2. Cheshire G. North P. Private international law. London, 1987. P. 883. Англ. яз.
Нормативная практика и доктрины разных государств в этом вопросе выдвигают, например, гражданство или домицилий наследодателя на момент смерти, место его обычного проживания. Проблема определения того, какой из приведенных критериев либо их сочетание являются предпочтительными для целей прикрепления к ним статута наследования, должна составить самостоятельный предмет научного исследования. Поэтому ограничимся лишь следующим соображением: построение системы коллизионно-правового регулирования наследственных отношений на основе дифференциации имущества на движимости и недвижимости не может считаться в полной мере адекватным как с прикладной точки зрения, так и в свете природы регулируемых отношений. -------------------------------- Hayton D. Determination of the objectively applicable law governing succession to deceaseds' estates. P. 362 - 363 // Les successions internationales dans l'UE / Dt. Notarinst. [Электронный ресурс] // http:// www. dnoti. de/ eu_studie/ 08_Hayton. pdf.
Единый принцип установления наследственного статута, по нашему мнению, в максимальной степени отвечает сущности наследования как successio in universum. Примечательно, что в зарубежной доктрине в середине прошлого столетия даже высказывалось мнение, что данный критерий отыскания правопорядка, компетентного регулировать наследственные отношения международного характера, является следствием такого понимания посмертного перехода имущества к другим лицам. -------------------------------- Вольф М. Международное частное право. М. 1948. С. 606.
В то же время закрепление соответствующих коллизионных правил только на уровне национального закона может повлечь за собой трудности при их применении, а также при исполнении судебных решений в тех государствах, которые строго следуют принципу подчинения недвижимости, находящейся на их территории, собственному закону (Франция). На это обстоятельство в научной литературе уже обращалось внимание. Следовательно, избежать отмеченного негативного последствия возможно путем создания международного договора, содержащего единые для стран - участниц данного соглашения коллизионные правила отыскания правопорядка, призванного служить единым статутом наследования.
Лекции по наследственному праву - файл 1.doc
1.doc
Основания наследования
В соответствии со ст. 1111 ГК РФ Основания наследования наследование осуществляется по завещанию и по закону (ч. 1).
Названные основаниями наследования, закон и завещание являются таковыми лишь в обобщающем значении, обозначая порядок развития наследственных правоотношений (по воле завещателя либо, при отсутствии таковой, - по закону). Наряду с этим Гражданский кодекс указывает в качестве оснований наследования и иные обстоятельства (открытие наследства, переход права на принятие наследства, направленный отказ от наследства, наследование в качестве подназначенного наследника и т.п.), которые необходимо рассматривать как частные случаи проявления одного из двух общих оснований наследования (наследования по завещанию и наследования по закону).
Однако в действительности ни закон, ни завещание непосредственно не влекут призвания к наследованию. Для этого требуется установление определенных правовыми нормами юридических фактов.
Прежде всего в обоих случаях важно установить факт открытия наследства, происходящий в результате смерти гражданина либо объявления его умершим.
Кроме того, если речь заходит о наследовании по закону, по мере необходимости следует установить степень родства между наследником и наследодателем, состояние наследника и наследодателя в браке, нахождение лица не менее чем в течение последнего года жизни наследодателя на его иждивении, факт совместного проживания с наследодателем, факт зачатия лица при жизни наследодателя и т.п.
Если же речь пойдет о наследовании по завещанию, то помимо прочих условий реализация наследственных правоотношений напрямую будет зависеть от действительности завещания.
Такое разнообразие юридических фактов позволяет вести речь о многообразии наследственных правоотношений. Но при этом все лежащие в основе возникновения наследственных правоотношений юридические факты, а точнее - юридические составы, формируются либо с учетом воли завещателя, и тогда речь идет о наследовании по завещанию, либо, помимо последней, основываясь на фактах, определенных законом, и тогда наследование происходит по закону.
При этом по общему правилу наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. А это значит, что при наличии завещания наследование может происходить либо только по одному основанию (по завещанию) - если завещание составлено на все наследственное имущество, либо и по завещанию, и по закону - если завещание составлено лишь на часть наследства.
^
Открытие наследства
Наследственные правоотношения возникают с открытием наследства. Условием открытия наследства закон называет смерть человека или объявление его умершим (ст. 1113 ГК РФ).
Данные юридические факты являются необходимыми элементами сложных юридических составов, порождающих несколько взаимосвязанных между собой правоотношений.
Смерть гражданина как событие, влияющее на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, относится к числу актов гражданского состояния и в соответствии с действующим законодательством подлежит государственной регистрации (см. ст. 47 ГК РФ и Закон об актах гражданского состояния). Основанием для государственной регистрации смерти является документ установленной формы, выданный медицинской организацией или частнопрактикующим врачом. Кроме того, подтверждением смерти может быть судебное решение по делу об установлении факта смерти (пп. 8 п. 2 ст. 264 ГПК РФ).
Под объявлением гражданина умершим понимается юридическая (презюмируемая) смерть, устанавливаемая судом в порядке особого производства на основании норм материального права. По общему правилу (ст. 45 ГК РФ) гражданин может быть объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Вместе с тем, если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (авиакатастрофа, гибель в результате взрыва жилого дома и т.п.), объявление гражданина умершим может последовать спустя шесть месяцев после его исчезновения. Особые правила установлены для военнослужащих и иных граждан, пропавших без вести в связи с военными действиями. Таких лиц суд может объявить умершими не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. На военнослужащих и иных граждан, пропавших без вести в так называемых горячих точках на территории Российской Федерации, данное правило не распространяется, поскольку официально такие территории не являются местом проведения военных действий.
Объявление гражданина умершим влечет те же правовые последствия, что и физическая смерть (в том числе и обязательность государственной регистрации в органах загса). Вместе с тем, поскольку объявление умершим - лишь презумпция смерти, закон предусматривает особые последствия возможной явки гражданина, объявленного умершим (ст. 46 ГК РФ).
Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно (а значит, и по наследству) перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя, которые не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя.
Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, от обязанности возвращать такое имущество освобождаются, за исключением случаев, когда доказано, что, приобретая имущество, они знали, что объявленный умершим находится в живых. При невозможности возврата в натуре имущества, приобретенного по возмездным сделкам, недобросовестные приобретатели обязаны компенсировать его стоимость.
Брак гражданина, объявленного умершим, может быть восстановлен органом загса по совместному заявлению супругов при условии, что ни один из них не вступил в новый брак (ст. 26 СК РФ).
Возвращаясь к вопросу об условиях открытия наследства, следует учитывать, что для лиц, оформляющих наследственные права, единственным документом, подтверждающим смерть наследодателя, является свидетельство о смерти, которое выдается органом, осуществившим регистрацию, как при констатации факта смерти, так и при объявлении гражданина умершим.
Никакие другие подтверждения (в том числе судебное решение или личное присутствие лица, производящего оформление наследственных прав, при кончине гражданина) не могут служить основанием совершения нотариальных действий, необходимых для реализации наследственных прав.
Помимо доказательства самого факта открытия наследства, свидетельство о смерти позволяет установить дату смерти наследодателя, на которую принято ориентироваться при установлении времени открытия наследства.
Время открытия наследства
Время открытия наследства играет важную роль в развитии наследственных правоотношений. На момент открытия наследства устанавливается применимое законодательство, определяется круг лиц, призываемых к наследству, состав наследственного имущества, порядок и сроки его принятия, основания призвания к наследованию, а также решаются многие другие значимые вопросы.
Для целей наследственного правопреемства используется традиционное для отечественного правопорядка понимание времени открытия наследства. Таковым принято считать день смерти гражданина. Причем этот день может быть определен не только на основании медицинского заключения, но и судебным решением по делу об установлении факта смерти.
Наряду с этим наследство может также открываться в день вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК РФ).
При этом возможно возникновение ситуаций, когда день вступления в законную силу решения суда и день предполагаемой либо фактической смерти, указанный в судебном решении, будут располагаться во времени на весьма значительном удалении друг от друга, в том числе и за пределами срока, установленного для принятия наследства. В период действия прежнего законодательства подобные ситуации, как правило, завершались еще одним обращением в суд с целью продлить пропущенный по уважительной причине срок на принятие наследства. Новый ГК разрешил отмеченную проблему. В соответствии с п. 1 ст. 1154 в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
Отдельного внимания заслуживают случаи, когда в один и тот же день (независимо от конкретного времени) умирают граждане, которые при иных обстоятельствах могли бы призываться к наследованию друг после друга. По действующему законодательству они считаются умершими одновременно и друг после друга не наследуют. Такие лица в гражданском праве именуются коммориентами (commorientes - умирающие одновременно). В ранее действовавшем законодательстве не содержались правила о лицах, считавшихся умершими одновременно, и хотя судебная практика выработала соответствующие рекомендации, споры о наследстве, обусловленные проблемами коммориентов, не переставали возникать вплоть до недавнего времени.
Реферат: Наследование по закону в зарубежных странах
Наследование по закону в зарубежных странах
#G0Наследственное право современных государств неоднородно: можно обозначить систему наследственного права европейских континентальных государств (#M12291 841501777Франция#S, #M12291 841501589Германия#S, #M12291 841500817Испания#S Испания и т.д.), англо-американское наследственное право и мусульманское наследственное право, основанное в основном на нормах #M12291 841501002Корана#S и вытекающих из него шариатских правилахi[i]. Наследственное право европейских континентальных государств кодифицировано и включено составной частью в гражданские кодексы, большей частью вслед за нормами о #M12291 841501750физических лицах#S и семейных отношениях ( см. например, #M12291 841500066Германское гражданское уложение#S 1896 г. Книга четвертая - #M12291 841500340Семейное право#S, Книга пятая - Наследственное право). В Англии наследственное право представлено несколькими отдельными законами - Законом о завещаниях 1837 г. Законом об управлении наследством 1925 г. Законом о наследовании 1975 г. и др. Законодательство о наследовании в США отнесено к ведению штатов. В связи с различиями в регулировании отношений по наследованию в законодательстве штатов возникла необходимость проведения #M12291 841501696унификации#S, разработан и принят в некоторых штатах единообразный закон о наследовании.
Основные положения наследственного права были разработаны в Древнем Риме впоследствии они были восприняты законодательством государств континентальной Европы. Прежде всего это относится к основному делению наследования - по завещанию и по закону. В данном параграфе мы проанализируем основы правового регулирования наследования по закону, на примере Германии и Франции, государств с континентальным типом права, являющемся родственным российскому законодательству.
Римское частное право установило свободу завещательных распоряжений, определило такие виды завещательных распоряжений, как подназначение наследника, распределение наследственной массы между наследниками, завещательный отказ (легат). В современном наследственном праве стран континентальной Европы сохранились отголоски отношения римских юристов к наследованию супругов: в первую очередь в качестве наследников призываются кровные родственники, а уж во вторую очередь - супруг.
Законодательство иностранных государств о наследовании складывалось под влиянием римского частного права и в основных своих положениях имеет много общего с ним. Общность правового регулирования определяется и тем обстоятельством, что предмет наследования - имущественные права и обязанности наследода-теля - обусловливает в целом единое требование к правовому регулированию. Значительное влияние на установление порядка наследования оказала церковь и ее отношение к семейным узам. Под влиянием отрицательного отношения церкви к внебрачным детям долгое время (вплоть до 70-х годов XX в.) сохранялась их дискриминация при наследовании. Второстепенным наследником по отношению к кровным родственникам оказался супругii[ii].
Основным нормативным актом, регулирующим наследственные правоотношения, является Германское гражданское уложение 1896 г.iii[iii]: том V ГГУ полностью посвящен наследственному праву.
По Германскому гражданскому уложению категории наследников и очередность их призвания к наследованию устанавливаются по парантеллам. Парантелла - группа кровных родственников, происходящих от общего предка и его нисходящих. Закон не ограничивает количество парантелл. Наследники следующим образом распределяются по парантеллам (§ 1924-1931 ГГУ):
- * первая парантелла - нисходящие наследодателя
- * вторая парантелла - родители наследодателя и их нисходящие
- * третья парантелла - дед и бабка наследодателя и их нисходящие. Если в живых нет ни бабки, ни деда, то наследуют нисходящие умершего. Если последние отсутствуют, то доля умершего переходит к пережившему наследнику (бабке или деду), а в случае его смерти - к его нисходящим
- * четвертая парантелла - прадеды, прабабки наследодателя и их нисходящие
- * пятая и следующие парантеллы - прапрадеды и прапрабабки наследодателя и их нисходящие.
Каждая парантелла призывается к наследованию лишь при отсутствии родственников предшествующей парантеллы.
Наряду с родственниками первой, второй и третьей парантелл наследует супруг наследодателя. При отсутствии указанных родственников переживший супруг наследует единолично.
Внебрачный ребенок занимает по отношению к матери и отцу равное положение с законорожденными детьми. В соответствии с § 1934 "а" ГГУ в случае смерти отца или его родственников внебрачный ребенок и его нисходящие наследуют наряду с законнорожденными детьми умершего и пережившим супругом. В случае смерти внебрачного ребенка отец такого ребенка и его нисходящиенаследуют наряду с матерью и ее законнорожденными детьми. В случае смерти внебрачного ребенка отец внебрачного ребенка и его родственники призываются к наследованию наряду с пережившим супругом наследодателя. По отношению к матери и ее родственникам внебрачный ребенок занимает положение законного ребенка.
При отсутствии наследников по закону наследственное имущество по праву наследования переходит к государству (§ 1936 ГГУ).
В установленных законом случаях наследники могут быть лишены права наследования. Основанием для лишения является недостойное поведение наследника, выразившееся в попытке или умышленном причинении смерти наследодателю, в причинении
вреда его здоровью, в принуждении наследодателя к составлению завещания.
Доли наследников определяются по парантеллам (§ 1924- 1931 ГГУ). Внутри первой парантеллы имущество делится поровну между детьми наследодателя. Остальные нисходящие наследуют по праву представления, в соответствии с которым права наследника, умершего ранее наследодателя, переходят к его нисходящим.
Внутри второй парантеллы имущество делится поровну между родителями наследодателя. Если одного из родителей нет в живых, его доля переходит к нисходящим по праву представления, а при их отсутствии - к оставшемуся в живых родителю.
Внутри третьей и последующих парантелл доли наследников определяются аналогичным образом: восходящие имеют преимущество перед нисходящими и отстраняют их от наследования имущество делится поровну между наследниками по отцовской и материнской линиям при отсутствии родственников в одной линии все имущество распределяется внутри другой нисходящие наследуют по праву представления.
Переживший супруг не включается ни в одну из парантелл. Он наследует наряду с родственниками, входящими в состав первых трех парантелл. Если переживший супруг призывается к наследованию вместе с первой парантеллой, то он имеет право на 1/4 имущества со второй парантеллой - на 1/2 с третьей парантеллой - на 1/2 доли имущества, приходящейся на наследников (бабку и деда наследодателя). При отсутствии родственников, входящих в первые три парантеллы, переживший супруг наследует имущество в полном объеме.
Если супруги владели раздельным имуществом и к наследованию помимо пережившего супруга призывается один или двое детей наследодателя, то они получают наследство в равных долях.
Если переживший супруг является родственником наследодателя, то он наряду со своей долей в качестве супруга получает отдельную долю в наследственном имуществе.
Для нисходящих, исключенных наследодателем из завещания, Германское гражданское уложение устанавливает обязательную долю в наследственной массе. Размер такой доли составляет 50% доли, установленной законом. Аналогичное правило распространяется на родителей и пережившего супруга, если эти лица, являясь в данном конкретном случае наследниками по закону, исключены из числа наследников путем завещательного распоряжения или их доля по завещанию меньше, чем половина их законной доли (§ 2303-2305 ГГУ).
Во Франции вопросы наследования регулируются Гражданским кодексом 1804 г.iv[iv], в частности титулом I ("О наследовании") и титулом II ("О прижизненном дарении и завещании") его книги третьей ("О способах приобретения права собственности").
Статья 731 ГК предусматривает четыре категории наследников по закону: 1) дети и другие нисходящие родственники наследодателя 2) восходящие родственники наследодателя 3) родственники наследодателя по боковой линии 4) переживший супруг. При этом ст. 725 устанавливает, что наследниками могут быть лица, "существующие в момент открытия наследства". Понятие существования является более широким, нежели, например, понятие нахождения в живых, и позволяет наделить наследственной правоспособностью зачатых, но еще не родившихся детей. Напротив, мертворожденные дети и дети, родившиеся "нежизнеспособными", наследниками не признаются. Другая категория лиц, правовое положение которых в наследственных отноше ниях не всегда легко определить, - это безвестно отсутствующие. Поэтому Законом № 77-1447 от 28 декабря 1977 г. в ст. 725 ГК было внесено дополнение, прямо предусматривающее, что наследниками могут быть лица, в отношении которых вынесена презумпция безвестного отсутствияv[v].
Еще одна категория наследников по закону, о которой следует сказать особо, - это лица, наследующие по праву представления.
Статья 739 ГК определяет право представления как юридическую фикцию, позволяющую признать за представителем положение, степень родства и права, которыми обладал по отношению к наследству и наследодателю представляемый. Например, если у наследодателя было три сына, один из которых умер, оставив двух дочерей, то две внучки призваны к наследованию вместе с двумя оставшимися в живых сыновьями, как бы замещая умершего отца. Статья 744 ГК уточняет, что право представления не может иметь места в отношении лиц, находящихся в живых. Согласно этой же статье отказ представителя от наследства представляемого не препятствует представителю замещать представляемого в наследовании по закону. Так, в нашем примере внучки будут призваны к наследованию даже в том случае, если ранее они отказались принять наследство своего отца.
Право представления действует только по нисходящей и боковой линиям родства, без ограничения степеней родства по прямой линии, и включая племянников и их нисходящих по боковой линии.
Гражданский кодекс не содержит четкого определения очередности призвания к наследованию наследников по закону. Однако анализ его положений позволяет вывести пять очередей наследников.
Первую очередь образуют дети наследодателя и другие прямые нисходящие родственники, наследующие по праву представления.
Вторую очередь составляют родители наследодателя, а также его братья и сестры и их нисходящие, наследующие по праву представления.
В третью очередь входят дед, бабка и прямые восходящие родственники более отдаленных степеней.
В четвертую очередь наследует переживший супруг.
Пятая очередь состоит из боковых родственников, не попадающих во вторую очередь, до шестой степени родства включительно (к родственникам шестой степени относятся, например, трою родные братья и сестры). Однако в случае, когда наследодатель был неспособен к составлению завещанияvi[vi], в пятую очередь входят боковые родственники до двенадцатого колена включительно.
Гражданский кодекс различает пять линий родства: нисходящую, восходящую по матери, восходящую по отцу, боковую по матери, боковую по отцу. В каждой из линий более близкие родственники устраняют от наследования более отдаленных, за исключением случаев, когда более отдаленные наследуют по праву представления.
Наследники второй, третьей и пятой очереди по материнской и отцовской линии призываются к наследованию отдельно.
При отсутствии во второй очереди боковых родственников восходящие второй и третьей очередей объединяются в одну очередь.
Если в одной из линий (материнской или отцовской) остались только боковые родственники, не относящиеся ко второй очереди, то причитающаяся на эту линию половина наследства отходит пережившему супругу.
Недостойные наследники лишаются своих долей в наследстве. Недостойным наследником считается (ст. 727 ГК):
- * осужденный за убийство или за покушение на убийство наследодателя
- * выдвинувший против наследодателя заведомо ложное обвинение в убийстве
- * совершеннолетний наследник, знавший об убийстве наследодателя, но не донесший о нем правосудию.
Недонесение об убийстве не является основанием для лишения наследства восходящих и нисходящих родственников убийцы, его супруга, братьев и сестер, дядьев, теток, племянников и племянниц, а также ближайших свойственников.
Дети недостойного наследника, призываемые к наследству в личном качестве, а не по праву представления, не лишаются наследства по вине отца.
Наследник, признанный недостойным, обязан возвратить все плоды и доходы от наследства, полученные им с момента его открытия.
Итак, в целом развитие наследственного права в странах континентальной Европы шло в направлении выравнивания положения наследников по закону, что, конечно, не исключало наличие очередности их призвания к наследованию. Наследственное право стран континентальной Европы исходит из идеи свободы завещательных распоряжений, опирающейся на признание свободы частной собственности. Однако свобода эта ограничена правилами об обязательной доле, которые существуют в законодательстве всех стран.
Время открытия наследства
Временем открытия наследства является день смерти лица или день, с которого оно объявляется умершим (ч. 2 в. 1220 ГК ).
Заметим, что в ГК употребляются различные термины: время открытия наследства (ч. 2 ст. 1120, ч. 1 ст. 1222, ч. 4 ст. 1238 т.д.), момент открытия наследства (ч. 4 ст. 1236 ГК). Речь идет по сути об одном и тот же вид срока, с которым связано возникновение у наследников права на наследование. Установление времени открытия наследства имеет большое значение. При определении круга лиц, которые призываются к наследованию, состав наследственного имущества, начало течения срока действие принятия наследства или отказа от нее, предъявление кредитором наследодателя требований к наследникам, а также при решении других вопросов наследования нотариус руководствуется законодательством, действующим на момент открытия наследства.
Во время открытия наследства имеют в виду определенную календарную дату, что терминологически в контексте наследственных правоотношений означает сутки, поэтому часы и минуты в пределах этой эпохи юридического значения не имеют. Хотя отдельные авторы высказываются за необходимость признания на законодательном уровне время открытия наследства момент смерти, то есть ее часы и минуты. В частности, А.А. Кармаза обосновывает это защитой прав и законных интересов наследников, а также необходимостью определения объекта наследования, для четкого однозначного решения вопроса комморієнтності т.д.
Согласно ч. 3 ст. 1220 ГК Украины, если в течение одних суток умерли лица, которые могли бы наследовать друг после друга, наследство открывается одновременно и отдельно относительно каждой из них. Такие лица называются комморієнтами (те, что умерли одновременно). Наследник, который умер хоть и через несколько часов после смерти наследодателя, но на следующие сутки, не считается умершим с ним одновременно, и у него возникает право на наследство. Учитывая это, в профессиональной литературе высказывается мнение о том, что более целесообразно применять к комморієнтів понятия не календарной, а астрономических суток. Разница между этими понятиями заключается в следующем. Если применять календарную дату, то это означает, что лица должны были бы умереть во временном промежутке с 00.00 до 24.00 одной и той же эпохи. Астрономическая эпоха определяется от времени смерти, например, от 17 ч 30 мин. 20 августа в 17 ч. 30 мин. 21 августа.
Если же несколько лиц, которые могли бы наследовать друг после друга, умерли во время общей для них опасности (стихийного бедствия, аварии, катастрофы и т.п.), предполагается, что они умерли одновременно. В этом случае наследство открывается одновременно и отдельно относительно каждой из этих лиц.
Как указывает по этому поводу. В Залесский, момент времени - смерть гражданина - превращается в отрезок времени - день смерти. Такое преобразование хотя и оправдывается практическими выгодами, однако не способствует четкой фиксации юридического факта смерти гражданина.
Время открытия наследства после смерти гражданина, который подвергся политическим репрессиям и был посмертно реабилитирован в установленном порядке, является день принятия Комиссией по вопросам восстановления прав реабилитированных решение о возврате имущества реабилитированного или о возмещении его стоимости наследникам первой очереди (п. 9 Постановления Верховной Рады Украины О толковании Закона Украины О реабилитации жертв политических репрессий на Украине).
Факт смерти физического лица устанавливается на основании свидетельства о смерти, выданного органом регистрации актов гражданского состояния. Свидетельства о смерти на территории Украины выдают отделы государственной регистрации актов гражданского состояния Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, главных управлений юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе, районных, районных в городах, городских (городов областного значение), горрайонные управлений юстиции (ст. 4 Закона О государственной регистрации актов гражданского состояния).
На практике может возникнуть ситуация, когда в свидетельстве о смерти точная дата смерти не указана (в частности, она вообще неизвестна), а содержатся лишь сведения о месяц и год смерти. В таком случае днем смерти считается последний день этого месяца. Если указан только год смерти-днем открытия наследства следует считать последний день этого года.
В случае невозможности предъявления наследником свидетельства о смерти наследодателя, нотариус имеет право истребовать от органа регистрации актов гражданского состояния копию актовой записи о смерти наследодателя и полное извлечение из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о актовой записи о смерти.
По ст. 13 Закона Украины международное частное право документы, выданные компетентными органами иностранных государств на удостоверение актов гражданского состояния, совершенных за пределами Украины по законам соответствующих государств в отношении граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, является действительным в Украине при условии их легализации, если иное не предусмотрено законом, международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.
При открытии наследства на основании судебного решения об объявлении физического лица умершим датой открытия наследства считается момент вступления в законную силу решения супа если иное не определено в самом решении. В случае объявления лица умершим при обстоятельствах, угрожавших ему смертью или давали основания предполагать его гибель вследствие определенного несчастного случая или в связи с военными действиями, днем вероятной смерти может быть дата, указанная в судебном решении. Следует заметить, что согласно пункта 1.7 главы 10 раздела П Порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины решения суда об объявлении физического лица умершим или об установлении факта смерти лица в определенное время не может быть принято нотариусом в подтверждение факта смерти.
Правовые последствия объявления физического лица умершим приравниваются к последствиям, которые наступают по факту смерти. Впрочем, для наследников, которые приняли наследство после лица, объявленного в судебном порядке умершим, установлены определенные ограничения по распоряжению ее имуществом. Так, согласно ст. 47 ГК Украины наследники не имеют права в течение пяти лет отчуждать недвижимое имущество, которое они приобрели в связи с открытием наследства лица, объявленного умершим. На другое имущество, кроме недвижимого, указанное ограничение не распространяется.
Опыт зарубежных стран.
Согласно ГК РФ (ст. 1114)47, ГК Грузии (ст. 1320)48, ГК Республики Казахстан (ст. 1042)49 временем открытия наследства считается по день смерти лица. Впрочем согласно ГК Латвии (ст. 665)50, ГК Японии (ст. ст. 896, 951)51 временем открытия наследства считается момент смерти наследодателя.
Наследственное право Великобритании исходит из того, что при невозможности определить последовательность момента смерти нескольких человек, которые могли бы наследовать друг после друга, устанавливается презумпция, что смерть этих лиц наступает в возрастной последовательности, то есть старшие считаются такими, что умерли раньше младших.
Интересное правило относительно комморієнтів действует во Франции. Так, согласно ст. 720 ГК Франции если несколько лиц, которые наследуют друг после друга, погибнут в результате одного и того же события и невозможно установить, кто из них умер первым, презумпция относительно того, кто пережил, устанавливается на основании фактических обстоятельств, а если такие неизвестные - на основании возраста и пола. Если лица, которые погибли вместе, не достигших 15-летнего возраста, предполагается, что старшая из них является такой, что пережила младшую. Если же одна из них была моложе 15 лет, а другой было более 60 лет, первая считается такой, что пережила вторую (ст. 721). И наконец, если лицам, которые погибли вместе, было больше 15 лет, но меньше 60 лет, то считается, что пережила других, лицо мужского пола, если они были одного возраста и если разница в возрасте не превышала одного года. Если же они были одного пола, то младший будет считаться таким, что пережил старшего (ст. 722).
Учебное пособие: Российское уголовное право
Курсовая работа: Экономика наркобизнеса как элемент мирового хозяйства
Контрольная работа: Исполнение наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях и в дисциплинарной воинской части
Контрольная работа: Исполнение наказаний в отношении осужденных военнослужащих
Дипломная работа: Значение мотива и цели преступления в уголовном праве
Реферат: Институт наказания и лишения свободы в уголовном праве
Контрольная работа: Институт конституционных прав и свобод в зарубежных странах
I. Основания наследования. Время и место открытия наследства. Наследники
«Я не понимаю - что важнее: требования закона или сиюминутный бзик старика. Я - сын. Следовательно, бесспорный наследник. Как-то раз мы поругались с отцом и он, обидевшись, отписал завещание на свою племянницу. Потом мы помирились, но про завещание я ничего не знал. А когда старик помер, племянница вдруг права стала качать. Так вот, я и спрашиваю, что же главным будет: закон - по которому я наследник, или отцово завещание - в общем-то простая бумажка?»
Не стану читать нотации автору письма по поводу недопустимого тона. Называть завещание отца «бумажкой», «бзиком старика» - не пристало ни при каких обстоятельствах. Но Вы, г-н Лаптев, ошибаетесь и в юридической стороне возникшего конфликта.
В ст.527 ГК РСФСР сказано, что «наследование осуществляется по закону и по завещанию». Однако наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. (Сразу заметим, что если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследства, либо все наследники лишены завещателем наследства, имущество умершего по праву наследования переходит к государству -ч.3 ст.527 ГК РСФСР.)
Итак, очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер относительно наследования по завещанию, хотя на практике наследование по закону встречается чаще.
Наследование по закону происходит в следующих случаях:
а) когда завещание отсутствует
б) когда наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его
в) когда наследник ни завещанию устраняется от наследования как недостойный по правилам ст.531 ГК РСФСР
г) если завещана только часть имущества
д) если завещание полностью или частично недействительно (в последнем случае по закону наследуется только та часть имущества, в отношении которой завещательное распоряжение оказалось недействительным)
е) когда наследник по завещанию умер ранее наследодателя.
В практике часто бывают случаи, когда происходит наследование и по закону, и по завещанию. Например, наследодатель в завещании предусмотрел переход к его сыну права собственности на автомобиль. О другом имуществе в завещании ничего сказано не было. В этом случае в отношении автомобиля будут применяться правила о наследовании по завещанию, а в отношении всего остального имущества умершего - о наследовании по закону. Наследование по закону является как бы альтернативой наследования по завещанию. Из этого иногда делают ошибочный вывод, что наследование по завещанию - наследование вопреки закону. Кстати, так, видимо, полагает и г-н Лаптев.
Суть наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Братусь:
«Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе - путем завещательного распоряжения» (Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М. 1963, с.69-70).
Сказанное выше о главенствующем значении наследования по завещанию имеет отнюдь не чисто теоретическое значение. Вот пример из реальной практики. В 1965 году скончался г-н Иванов. Им было составлено завещание, в котором предусматривался переход принадлежавшего ему дома его жене. Однако жена не воспользовалась завещанием и было выдано свидетельство о праве на наследство по закону ей, сыну и дочери Иванова, каждому на 1/3. Прошло некоторое время и вдова Иванова скончалась, оставив завещание в пользу дочери. Отношения между братом и сестрой испортились, возник судебный спор. Сын Иванова считал, что ему принадлежит 1/3 дома, а сестре - 2/3 (1/3 после смерти отца и после смерти матери). Сестра, а точнее ее адвокат, не соглашаясь с этой позицией, утверждал, что мать спорящих сторон могла вообще отказаться от наследства, либо принять его в точном 'соответствии с волей завещателя. Поскольку отказа от наследства не было, следовательно, мать приобрела право собственности на весь дом, а теперь, в силу уже ее завещания, весь дом переходит к дочери. Суд согласился с этой позицией и указал, что наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено за вещанием. Выданные ранее свидетельства о праве на наследство по закону (на 1/3 часть дома каждого из наследников) были признаны недействительными.
Источники:
Следующие статьи
- Заявление о признании принявшим наследство
- Можно ли потратить деньги наследства на погребение наследодателя
21 апреля 2022 года